论人民法院在刑事诉讼中不应承担证明责任.docx

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论人民法院在刑事诉讼中不应承担证明责任

论人民法院在刑事诉讼中不应承担证明责任

[内容摘要]中国的主流证据理论法院在法庭上进行的证明活动更主要地视为认识活动,认为法院与检察院一样,承担着证明责任,但本文从证明责任制度的产生和发展,证明责任与举证责任,人民法院不应承担证明责任三个方面加以论述,得出了人民法院在刑事诉讼中不应承担证明这一论点。

[关键词]人民法院证明责任制度 刑事诉讼 证明责任

一、证明责任制度的产生和发展

(一)古罗马时代的证明责任制度。

证明责任制度最早产生于古代罗马法时代。

古罗马法关于证明责任制度的规定主要体现在学者们概括的五句话中:

“为主张之人负有证明义务,为否定之人则无之。

”“事物之性质上,否实之人无须证明”,“原告不举证明,被告即获胜诉”,“若提出抗辩,则就其抗辩有举证之必要”。

这也就是后人所说的“谁主张,谁举证”的由来。

(二)德国普通法时代的证明责任制度。

与古罗马时期相比,德国普通法时代的证明责任有新的发展,即采取宣誓制度作为法官解决疑难案件的配套和补充制度。

其中分为两种情况,一种是补充宣誓,一种是雪冤宣誓,前者运用于负担证明义务的当事人,后者适用于不负有证明义务的当事人。

化解疑案的宣誓制度的引进,突破了罗马法时代法官各行其是的做法,为他们断定是非,解决疑案提供了明确可循的统一规则。

(三)近代资本主义国家证明责任制度。

19世纪,德国学者最早提出了证明责任概念的分层理论,该理论认为,可以把证明责任分为两个层次,一是形式上的或者主观的证明责任,二是实质的或客观的证明责任。

形式上的证明责任,目的在于要求当事人提供证据进行诉讼活动,而不是只主张事实而不提出证据加以证明,或者用证据外的办法,如宣誓、决斗、神明等方法对事实作出证明,由于这层意义上的证明责任强调的是当事人的举证行为,而不涉及到诉讼结果的问题,因而被称为行为意义上的证明责任,简称行为责任。

实质意义上的证明责任,目的在于供法官解决案件事实真伪不明的疑难案件。

在诉讼程序结束的时候,如果案件真实处于真伪不明的状态,法官必须根据证明责任的负担确定案件的胜败结果,由于这层意义的证明责任与诉讼的结果有关,所以又被称为结果责任。

(四)英美法上的证明责任,英美学者一般认为,证明责任概念的含义有两个:

一个叫证明负担(说服负担),另一个叫举证负担,或提供证据的负担。

证明负担和举证负担既有区别,也有联系,这表现在以下几个方面:

①举证负担是当事人履行的第一次负担,说服负担是第二次负担。

只在第一次负担履行之后,才能产生第二次负担。

②举证负担解决的是法律问题,针对的是法官,说服负担解决的是事实问题,针对的是陪审团。

③举证负担根据诉讼法和证据法的要求产生,目的在于形成特定事实的争议及交给陪审团审理的必要;证明负担根据实体法的要求产生,目的在于解决特定事实的争议,产生使陪审团作出事实成立的后果。

④举证负担所要求的证明标准较低,一般认为低于盖然性优势的程序,说服负担所要求的证明标准较高,一般认为民事案件要达到盖然性优势的程序,刑事案件要达到排除合理怀疑的程序。

举证负担在双方当事人之间来回转移,它是推进诉讼进程的负担;说服负担则固定于一方当事人,它是承担败诉风险的负担。

二、证明责任与举证责任

关于证明责任与举证责任的概念是否相同,理论界有不同的认识。

多数学者认为证明责任也就是举证责任,二者是同一概念。

对此至今没有取得共识。

若论人民法院是否承担证明责任,必须要明确证明责任的含义和内容,而谈到证明责任就必然联系到举证责任。

从词源来看,证明责任源于英文BurdenofProof,举证责任源于Burdenofproducing(introducing)evidence。

根据美国《布莱克法律词典》的解释,BurdenofProof指当事人运用证据证明并使裁判者或法院确信他所主张的事实的责任,而Burdenofproducing(introducing)evidence指当事人提出足够的证据而避免对他不利的认定义务,亦即“当事人依其主张为裁判,须就其主张待证的事实,有举证证明之负担,……否则负担不能依其主张为裁判之危险。

”在西方证据理论界,有人认为证明责任包括三项内容:

一是提出证明主张;二是举证之负担;三是说服之负担。

举证责任是指案件的利害关系人应当收集、提供证据以支持其提出的诉讼主张,否则将承担其主张不能成立的危险,而证明责任指与案件有利害关系的证明责任主体应当收集、提供证据,并运用证据按法定标准证明其主张的事实的责任,否则承担其主张不能成立的裁判结果。

就内容而言,与举证责任相比,证明责任包括以下四方面:

(一)提出证明主张。

证明责任主体必须首先提出证明主张,即案件的实体主张,作为开启诉讼程序的原动力。

具体到刑事诉讼中,就是行使求刑权的控诉方提出的追究被告人刑事责任的公诉主张。

证明主张具有追诉性质,专属于控诉一方,它是证明责任的前提和目标。

举证责任也以提出诉讼主张为前提,但其诉讼主张并不局限于案件的实体问题,也不一定带有追诉性质,并非专属于控诉一方。

(二)收集并提供证据。

证明责任主体在提出证明主张后,必须收集与之有关的一切证据材料向裁判机关提供,以此作为诉讼证明的基础。

这是证明责任重要内容之一,也是举证责任的主张内容。

(三)运用证据证明主张并达到法定证明标准。

证明责任主体提供证据之后,其证明任务远没完成,还必须运用证据进行逻辑推理和证明,揭示证据的证据力,对此要达到法定标准,这一内容是实现证明责任的重要环节,也是举证责任不具备的。

(四)如果证明责任没有完成,则证明责任主体将承担由此产生的不利裁判。

证明责任是行为责任与结果责任的统一,行为责任的不履行或不充分履行必然导致结果责任的承担。

同样,举证主体如不履行举证责任也要承担其主张不能成立的危险。

通过以上分析可以得出,证明责任与举证责任有若干相似之处,主要表现为:

1、二者都必须提出一定的主张以此作为履行责任的前提和目标。

2、如果履行不当,二者都要承担不利的法律后果;3、其主体都与案件结果有利害关系。

但二者同时又存在差异:

1、内容涵盖的范围不同。

举证责任主要是解决证据的充分性。

证明责任除此之外还要满足证据的证明力。

2、证明程序不同。

举证责任重在提出证据,只要所提出的证据致使原本确定的事实发生疑问即可,而证明责任则必须达到定案标准,其证明程序明显高于举证责任;3、证明责任带有追诉倾向性,专属于控诉讼一方,而举证责任则无此限。

因此,将证明责任与举证责任简单等同或完全割裂都是不可取的。

三、人民法院在刑诉中不应负证明责任

理论界认为人民法院应负证明责任的理由主要有两点:

一是人民法院承证明责任有其法律依据。

这主要表现为刑事诉讼法第43、45、158条的规定。

二是人民法院承担证明责任由其诉讼任务决定。

但笔者认为,无论是在公诉案件,还是在自诉案件中,人民法院都不应承担证明责任。

下面主要就公诉案件予以阐述。

(一)理论界关于人民法院应负证明责任的理由是难以成立的。

首先,就其主张的法律依据而言,刑诉法第43条规定:

“审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人,被告人有罪或无罪、犯罪情节轻重的各种证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。

”这一法律规定的基础精神是:

1、审判、检察、侦查人员必须依法取证。

2、要求上述人员实事求是地收集有利于和不利于被告人两方面的证据。

这是对审判人员如何收集证据提出的法律要求,并非规定证明责任的负担。

此外,刑诉法第45条规定的“人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集调取证据。

有关单位和个人应当如实提供证据及第158条规定的法庭审理过程中,合议庭对证据有疑问的,可以宣布休庭,对证据进行调查核实。

人民法院调查核实证据。

可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。

”这些也只能作为法律赋予人民法院取证明权和庭审中的庭外调查手段的依据,以上法律规定并不能得出人民法院负证明责任的结论。

其次,就人民法院的诉讼任务而言,是查明,认定案件事实,法院并不对案件事实是否存在提出任何主张,只就与案件结果有利害关系的控辩双方提出的证据和证明过程予以审查、判断,只有当发现证据存在较大分歧,难以确定时,法院才有必要收集其它证据对发生疑问的证据进行调查核实,其无需主动收集证据证明被告人的刑事责任,也不因不行使取证权而承受任何不利裁判,这都是控诉方的责任。

因此法院查明案件事实的诉讼任务,决定了其所承担的实际上是一种查证责任,这与证明责任有本质区别。

(二)从证明责任的内容来看,人民法院不具备承担证明责任的基础和条件。

1、证明责任必须以证明主张为前提和目标,无主张则无证明。

而证明主张具体到刑事诉讼中就是追究被告人刑事责任的公诉主张,这就决定了证明主张的提出者(证明主体)只能是开启刑事追诉程序的控诉一方。

而法院是对被告人刑事责任的裁断者,即证明主张的裁断者,其本身在整个诉讼过程中不提出任何主张,也就是可能成为为实现其主张而进行诉讼证明的责任者,故此,可以说人民法院不具备承担证明责任的必要前提。

2、证明责任的重要内容之一是收集证据,这是进行诉讼证明的基础,其目的是为了实现证明主张,必须在整个诉讼中积极进行,否则要承担其主张不能成立的法律后果。

而人民法院收集、调查证据是其依法享有的一项职权,只在必要情况下,即现有证据发生争议难以作出裁判时予以行使,法院行使这一职权的目的不是为了证明任何主张,而是为了对现有证据审核认定,从而对他人的主张作出裁判,同时法院行使取证权的不力也不会导致其承担任何裁判结果。

可见法院行使取证权是基于审判职能的需要而非出于证明责任的约束,证明主体的取证责任不可与法院的取证权等同而论。

3、证明责任的一项重要的内容是要求证明主体运用收集到的证据证明主张并达到法定证明要求。

而根据法院的审判职能,其只负责对控诉方的证明过程进行审查、判断,看其是否达到法定标准,法院本身并不参与诉讼证明的过程,而是应当自始至终保持裁判者的中立地位,这是实现公正审判的要求和制约,可见法院在诉讼中承担的是查证责任,其与证明责任有着本质区别。

4、证明责任是行为责任与结果责任的统一,行为责任的不履行或不充分履行必然导致不利的裁判结果的承担。

结果责任之所以能成为对行为责任的约束和制裁,是基于证明主体与证明主张实现与否有利害关系。

而法院是诉讼的最终裁判者,不是一方当事人,其与案件的处理结果无任何利害关系,一旦法院认为控诉方证明失败,不足以认定被告人有罪,就根据刑法第162条第3款的规定作出无罪判决,由人民检察院承担控诉不能成立的法律后果,而法院的审判职能则不会因为这种无罪判决而受到任何不利影响。

由此可见,人民法院不能满足证明责任所包含的任何条件和内容,其不应成为证明责任的主体。

(三)人民法院不负证明责任,是控审职能分离,强化公诉职能的需要。

诉讼职能区分是现代刑事审判制度的一项重要原理,而控审职能分离则是这是一理论得以实现的重要保障。

“刑事审判的一项实质性特征在于裁判和控诉方都是国家专门机关的代表,也都享有国家的司法权。

因此,控审职能能否实现合理、适当的分离,关系着法院能否作为独立的司法审判机构,在国家利益和个人利益之间保持适当的平衡,也关系着法庭审判能否达到最低的公正标准,从而得到被告人及其社会公众的满意和尊重。

”而控审职能分离的基础要求之一是保障法院在刑事审判中的中立地位,法院不得从事任何带有追诉倾向的诉讼活动,以免给被告人的辩护和防御带来不应有的限制和阻碍。

基于这一要求,人民法院不应承担证明责任。

在刑事诉讼中证明责任带有追诉倾向,专属于进行刑事追诉活动的控诉方,其行使公诉职能的核心内容就是收集调取与案件有关的一切证据用以证明其对被告人刑事责任的主张,从而实现其求刑权。

而行使审判职能的人民法院只负责对控诉一方证明责任实现与否作出裁判,其本身不应成为这种具有追诉性质的证明责任的承担者和参与者,否则就会造成控审职能混淆,使法院丧失其中立的裁判地位,而这一中立地位恰是实现公正审判的基础和保障。

因此,在现代刑事审判中应排除法院的证明责任,强化控诉方的证明责任,实现控审分离,这有利于激发公诉职能的积极行使,加强诉讼中的对抗机制,切实维护被告人的合法权益。

(四)人民法院不负证明责任是我国刑事审判方式改革的重要环节和内容

由于1979年的刑事诉讼法对于人民法院是否承担证明责任没有作出明确规定及法学界和司法部门的有些同志对此问题存有误解,从而在审判实践中造成法院变相承担证明责任,控审职能发生混淆,庭审形式流于形式等诸多弊端。

鉴于此,修改后的刑事诉讼法虽未直接规定人民法院不负证明责任,但通过对刑事审判方式作出重大改革,使上述问题成为这一改革的重要环节和内容。

主要表现为:

1、变公诉案件的庭前实体审查为程序性审查,取消了法院的庭前调查权和退侦权。

这使案件的实体问题真正地在审判中得以解决,控诉方的证明责任一次在审判中得以检验,控审职能有所分离,被告人的辩护权得以保障。

2、强化控诉方当庭的举证、证明责任,弱化法院在法庭调查中的主宰地位,加强控辩直接对抗。

修正后的刑诉法规定指控证据由公诉人当庭自行出不,积极证明,强化其证明责任的行使和控辩直接对抗,弱化了法院的主宰地位,控审界线进一步明确。

3、仅保留法院在庭审中的庭外调查权,修正后的刑诉法取消了法院的庭前调查权,这对防止法院通过庭前取证而变相承担证明责任有进步意义。

但同时第158条保留了法院在庭审中的庭外调查权,对这一权力法学界存有争议。

笔者义为鉴于人民法院不应承担证明责任,因此法院行使这一权力的目的只能是对“有疑问”的证据进行审查判断,而不应扩大到为实现控方的证明主张而主动补证;并且法院通过庭外调查获取的证据,必须向控辩双方出示并经双方质证,辩论才能认定,不得由法院一手包揽。

4、取消了法院在庭审中的退侦权,强化了控诉方的证明责任。

修正后的刑诉取消了法院对“证据不充分”的案件的退侦权,第162条第3款规定,对这类案件直接由法院作出“证据不足”,指控的犯罪不能成立的无罪判决。

这表明法院不再是控诉方证明责任的分担者和保证人,证明责任专属于控诉方,只要其证明不力,则必然导致其证明主张不能成立的无罪判决,从而强化了控诉方的证明责任和公诉职能。

修正后的刑诉法虽然就排除法院的证明责任作了上述改革,但毕竟没有在证据一章中明确加以规定,并建立相应的证据制度,对此应进一步完善。

综上所述,笔者认为明确人民法院不负证明责任,强调法院在诉讼中的裁判职能和中立地位,是实现诉讼职能区分,法院公正审判及完成刑事审判方式改革的重要途径和保障。

 

参考文献:

①《刑事诉讼的前沿问题》2000年1月第1版,陈瑞华

②《证据法比较研究》(五南出版社1990年版,P1356)《法律学》(六五社会大辞典第三册,P426),李学灯

③《刑法》2003年,法律出版社

④《刑事诉讼法》2003年,法律出版社

⑤《布莱克法律词典》2001年,美国

⑥《中外法制史》99年,法律出版社,李大中

 

毕业论文

 

论人民法院在刑事诉讼中

不应承担证明责任

 

授课地点:

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当前涉车犯罪的主要类型和打防对策

[内容摘要]随着道路交通的飞速发展和机动车数量的剧增,与之相伴生的有关犯罪活动(以下统称为涉车犯罪)也多了起来,有些方面还很突出,这些犯罪活动的危害是显而易见的。

不但严重危害国家和人民的生命财产安全。

因此必须予以坚决的打击。

由于道路交通运输是一项系统工程,加之其持有的易于流动性。

因此,对此类违法犯罪活动的打击也必须形成公安机关各有关警种之间,公安机关同其他各职能部门之间密切配合,协同伴战的整体合力,只有这样,才能有效地打击涉车犯罪活动。

[关键词]涉车犯罪 类型特点 防范管理 打防对策

一、目前易于发生的涉车犯罪活动的主要类型

(一)是以机动车为目标的抢劫、盗窃机动车犯罪。

从近年来的情况看,全国每年大放要被抢劫和被盗窃各类机动车车辆10万辆左右,造成直接经济损失上亿元。

在针对的目标上,抢劫作案主要以各类出租车为主,也有专门抢劫货运车辆和高档轿车的,最为严重的,当属抢劫银行运钞车。

如“2001-09-01”震惊全国的常德“9.1“银行抢劫案,张群团伙实施对银行运钞车的抢劫后又抢了一辆出租车逃蹿。

还有在重庆、沈阳等地也发生过此类案件,危害极其严重。

盗窃的目标主要以中、高档轿车为主,有些地区则以摩托车为主。

从作案手段看,抢劫主要以骗租、骗借的名义将车主引至偏僻外,采用伤害、捆绑、麻醉甚至杀害车主的手段,再劫得车辆,也有直接使用暴力抢劫车辆的。

盗窃主要是剩人不备,用撬锁、剪断电路线等手法偷车,也有的是利用车主离开车不锁门的麻痹,用事先配好的钥匙偷走车辆。

而且一些地方还形成了偷销一条龙的犯罪链条,如北京公安局最近破获的一个盗车团伙盗得中、高档轿车200辆,涉及成员上百人,案值数百万元。

(二)是将各种机动车辆作为犯罪的辅助工具,如驾驶或租用车辆进行杀人、抢劫、盗窃、贩毒、销赃、运输违禁物品、作案潜逃等,特别是近年来的一些暴力犯罪中,涉及案件都是借助车辆实施的,更有甚者。

今年5月9日发生在浙江温州的的一起犯罪分子用假钞车运走银行近百万元巨款的案件,骇人听闻。

过去是在电影、电视剧中看到的犯罪和匪徒各自驾车进行追击、枪战的镜头,在现实中也屡有再现。

(三)是车建路霸横的一些路段、村镇,大肆进行抢劫、抢奔货物或洗劫客车上旅客财物,伤害无辜的活动,还有一些违法犯罪分子则流窜于客运车上,专门进行偷窃、诈骗等违法犯罪活动。

(四)是一些思想势力暴力垄断一地的客货运市场,强行收取所谓的保护费、营运费等,欺压善良、暴敛钱财。

如浙江温州的张畏团伙,辽宁沈阳的刘涌团伙……。

(五)是制作假证件、假牌照和有关车辆的各种证件、牌照,从驾驶证到缴费征,从拖拉机车牌照到军车牌照,几乎无所不能,应有尽有,有些地方甚至形成了“地下车管所”,专门从事此类勾当。

(六)是一些修理行业非法从事为查私、抢劫、盗窃所得赃车改装、锉号、打号等活动,为犯罪分子提供便利。

一些专门销售赃车,一进一出,从中谋取暴利。

还有一些机动车修理者,则从事非法拼装、改装超载车辆甚至用废旧零部件和报废车体拼装所谓废车的活动,大量创造“马路杀手”。

(七)是利用机动车进行金融诈骗。

一些车主出于种种目的,为了骗取保险款,采用伪造事故、故事损毁、放火、谎报假案等手段进行金融诈骗。

(八)是构成犯罪的交通肇事逃跑等。

每年在交通肇事中构成犯罪被追究刑事责任的为数也不少。

尤其恶劣的是一些人肇事后再行逃逸,还有些人则在交通肇事后寻找“替罪羊”,为其开脱罪责,更是恶劣之极。

二、打防对策

针对以上种种涉车犯罪活动,必须采取相应的措施,坚决进行打击和防范。

(一)是要充分认识涉车犯罪活动的危害性,从维护社会治安稳定,保护国家、集体和公民合法财产权益和生命安全的高度,从为交通运输制造良好的外部环境和创建平安大道,实施畅通工程等需要的认识出发,加大打击力度,组织开展经常性的反抢劫、反盗窃机动车专项斗争,严禁打击犯罪分子的嚣张气焰。

要形成各有关部门联席会议制度,经常分析研究涉车犯罪的现状、特点、规律,制定相应的对策措施,并积极争取各级党委、政府对打击涉车犯罪的重视和扶持。

(二)要充分发挥公安机关各案种之间以及公安机关与其他各有关职能部门之间密切配合,协同作战的优势,革除“铁路监察,各管一段”的弊端,共同打击涉车犯罪。

公安机关的刑侦和冶安等部门是打击涉车犯罪活动的主力军,担负着侦破、防范、打击的重任,但由于涉车犯罪构成要件的特殊性和易于流动性,就要求必须发挥合作作战的优势,高巡警、高速公安巡警、交通、运管等部门都要发挥工作优势,在各自的职责范围内起到发现线索,查证疑点,堵塞漏洞,抓获现行和政策、法规调整等作用,特别是全体交警要树立大治安意识,自觉将交通管理视为社会治安体系的重要组成,在路查和例检、审验、换证等工作中碰到无牌、无证、假牌、发动机号和车架号模糊不清,车内有血迹、易物、车锁被撬,车体被砸,车主闪烁其词等情形时,就要多留个心眼,多一份疑问,看一看、查一查是否是被盗、被抢车辆,有条件的还应该上网查看一下“被盗抢机动车系统”,必要时要设法稳定架车者再行处理,切不可就事论事,简单罚款,扣证了事。

(三)要建立行之有效的快速反应机制,完善接警、出警,处置等各个环节上的制度、措施和物质保障,做到以快制快、以动制动、快中求胜,提高对现行犯罪的现场捕获率和处置成功率。

特别是对类似于常德“9、1”银行抢劫案这样的犯罪,更要体现快速反应的要求,形成规范的运行机制,备有切实可行的行动预案,防暴警、刑警、交警等各个部门在接到指令后就要迅速到位,各司其职,对交通要道和卡点的堵截、盘查更是快速布开;还要注重加强对交通要道、城乡结合部、运输网点、车辆等处的防范布控,设立安全检查卡号,严格出租车和货运车长途登记,形成安全防网络,及时发现问题,堵塞漏洞。

民警也可以便衣随车抓获现行。

(四)要加强对交通运输人业人员的安全防范教育,提高其安全防范意识和防范技能。

各有关部门要在加强传统的交通安全教育基础上,加强安全防范教育,向车主、司乘人员经常通报涉车犯罪的现状,结合典型的事例分析、讲解犯罪分子经常使用的作案手段和特点,使其做到不论是行车,还是停车都要绷紧安全防范弦。

要教给他们必要的防范技能,懂得如何防范抢、被盗等;还要从法律、法规和保障措施上积极提倡和鼓励司乘人员及乘客同犯罪行为作斗争。

一旦遇有不测,要有勇有谋地制伏犯罪分子;并教育其遵纪守法,不干违法犯罪的事和为犯罪分子提供便利条件。

主要加强各项管理,保证各种法规、制度的落实,提高管理手段的规范性、科学性、严密性。

包括加强对车辆和驾驶人员的日常管理,提高各种版、证的防伪性能,进一步快捷被盗、被抢机动车辆信息登录查询;加强机动车修理业的管理,规范客货运市场秩序,严密保险理赔的程序,特别是要提高城市交通警、高速公路巡警等部门工作的科技含量。

充分利用现代手段如车载无线脑联网系统等,及时准确、快速,便捷地查证各种信息,对发现的各种问题,要切实运用法律武器和发挥政策调控作用,坚决予以打击和处罚,使其不敢妄为。

还要结合物业管理和安全文明小区建设,进一步完善车辆停放、看管措施,在防范上狠下功夫。

参考资料

①《东方刑侦》上海公安局,2002年第一期

②《人民公安》2003年第九期

③《刑法》2003年,法律出版社

④《刑事诉讼法》2003年,法律出版社

⑤《布莱克法律词典》2001年,美国

⑥《中外法制史》99年,法律出版社,李大中

目  录

一、内容提要……………………………………………………1

二、关键词………………………………………………………1

三、正文…………………………………………………………1

(一)目前易于发生的涉车犯罪活动的主要类型

(二)打防对策

  四、参考文献……………………………………………………5

目  录

一、内容提要……………………………………………………1

二、关键词………………………………………………………1

三、正文…………………………………………………………1

(一)证明责任制度的产生和发展

(二)打防对策证明责任与举证责任

(三)人民法院在刑诉中不应负证明责任

  四、参考文献……………………………………………………10

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