两大法系证据制度比较论.docx
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两大法系证据制度比较论
两大法系证据制度比较论
何家弘姚永吉
内容提要:
在近几年的司法改革进程中,证据制度的探讨与改革是颇受关注、探讨较多、进展较快的一个领域。
和现今诸多法律制度的发展变化一样,证据制度的改
革也差不多完全是在借鉴西方证据制度的客观情境下进行。
作者站在两大法系的宏观视角,对证据制度进行了具体深入的微观考察。
在对各种类型的证据予以比较分析的基础上,对两大法系证据采信制度规则的异同进行了简练明确的阐释及相应评价。
相信读者可以由此获得展视野和鉴别善取之益。
一、两大法系证据制度的基本特征与差异
英美法系国家和大陆法系国家的证据法都各有一些基本特征,而这些基本特征也在
一定程度上反映了两大法系证据法之间的差异。
考察这些特征,研究这些差异,可以
使我们对两大法系的证据法有一个基本的认识。
这种比较带有宏观的性质,但是很
有意义,因为它可以为证据法具体内容的比较研究提供基本的结构框架。
两大法系证据法的基本差异表现在以下几个方面:
(一)英美法系国家的证据法内容比较复杂,比较具体;而大陆法系国家的证据法内容
比较简单,比较抽象。
这主要表现在两个方面:
首先,英美法系国家的证据规则数量很多;而大陆法系国家的证据规则数量较少。
其次,英美法系国家与证据规则有关的判例也很多,而且这些判例也是证据规则的有机组成部分;而大陆法系国家的证据规则
一般都单独以立法形式存在,虽然也有判例,但是判例并不是证据规则的必要组成部分。
因此,在英美法系国家考察和研究其证据法,既要面对一个庞杂的证据规则体系又要面对大量的法院判例。
一般来说,每个证据规则的具体内容都体现在一系列判例之中,而且有些证据规则就是由判例所规定的,例如,有关犯罪嫌疑人沉默权的米兰达规则”和有关非法证据排除的毒树之果”规则等。
然而,研究大陆法系国家的证据法,一般来说只要了解其立法中的有关规定就可以掌握其基本内容了。
(二)英美法系国家的证据法体系比较混乱,缺乏内在的逻辑性;而大陆法系国家的证
据法具有较强的系统性和逻辑性。
造成这种差异的主要原因在于两大法系的造法
机制和法律理念的不同。
在英美法系国家,证据规则是在数百年的审判实践中不断积累而成的,是由一代一代的法官以零散的方式创造出来的。
需要一个就创造一个成熟一个就确立一个,自然很难照顾体系的完整性和逻辑性。
虽然近代英美证据法
有法典化的趋势,但仍然是以普通法规则为基础的,因此仍然保持了原来那不成体系的体系”。
于是,证据法各部分之间的逻辑关系不太明确,而且许多规则都附有大量的例外,甚至是例外的例外。
在大陆法系国家,证据法是由法学家们以整体设计的方式并通过立法的形式创造出来的。
虽然这种证据法也是对司法实践经验的总结,
但是经过理论上的提炼和加工,特别是经过了立法者整体的考虑和设计,其系统自然比较完整,内在的逻辑性也自然比较明确。
另外,这也反映了英美法系和大陆法系在法律理念上的一个差异:
前者比较注重法律的实用性;后者更为强调法律自身的完备性和系统性。
(三)英美法系国家的司法证明规则和方法与人们在社会生活中常用的认识事物的规
则和方法有较大的区别。
这表现在两个方面:
首先,在司法证明过程中,许多有证明价值的信息都被人为地排除在认识活动之外;其次,在司法证明过程中,提出证据和使用证据的程序和方式都必须遵守严格的规则,而这些规则往往会限制证明主体的认识能力,使之得不到充分的发挥。
在大陆法系国家,司法证明的规则和方法与人们在日常生活中使用的认识事物的方法没有太大的差异,法律对证明主体的认识活动限制
较少,干预也比较少。
换言之,这种司法证明更接近于证明活动的自然规律。
因此有人讲,在英美法系国家,没有受过专门法律培训的人很难进行司法证明活动;而在大陆
法系国家,任何人都可以利用其生活中的经验参与并完成司法证明的工作。
〔1〕
(四)在英美法系国家,刑事证据规则和民事证据规则的差别不太大,因此它们可以采
用统一证据立法的模式;而在大陆法系国家,刑事证据法和民事证据法的差别则比较大,所以它们多采用分别立法的模式。
从另外一个角度来考察,两大法系的刑事证据
法之间差别比较大,而民事证据法之间的差别则不太大。
当然,20世纪后期以来,两大
法系的证据法出现了相互借鉴与融合的趋势,特别是在刑事证据法的领域之内。
(五)英美法系国家的证据法把重心放在审判过程中对证据的筛选或采纳,其主要表现
是大量证据规则都与证据资格或证据的可采性有关;而大陆法系国家的证据法则侧
重于证据的收集和提取,其主要表现是证据法的大量内容都与证据调查程序有关。
在一定意义上讲,前者是以审判为中心的诉讼传统的产物;后者是以预审为中心的诉
讼传统的产物。
二、两大法系证据制度在证据采纳问题上的异同
(一)证据的采纳标准
一般说来,大陆法系国家的证据采纳标准比较宽松,而英美法系国家的证据采纳标准比较严格。
按照大陆法系国家的司法传统,法律并不对证据的采纳做出明确的限制性规定,换言之,凡是对案件事实具有证明价值的证据都可以采纳为诉讼中的证据。
英美法系国家的司法传统则不同,法律对证据的采纳标准有相当明确而且具体的规定,不仅有从正面规定的采纳规则,而且有从反面规定的采纳规则,即证据排除规则。
在英美法系国家的证据法中,证据的采纳标准被表述为证据的可采性”Adm1s
sibi1ityofEvidenee)。
一个证据具备了可采性"就是说诉讼
当事人或其他有关人员提交的证据符合了法律规定的采纳标准,法官应该在审判中
准许其进入诉讼程序,在陪审团审判中,即准许其作为证据让陪审团审查并作为认定案件事实的根据。
在司法实践中审察一个证据是否具有可采性,一般应该从两个方面进行考察:
其一是考察该证据是否与案件事实具有关联性;其二是考察该证据是否具有合法性。
〔2〕没有关联性的材料当然不能被采纳为证据;具有关联性的材料,如果不符合法律的有关规定,也不能被采纳为证据。
1.证据的关联性规则
所谓证据的关联性(亦称为相关性”是指证据与待证案件事实之间具有某种关联或联系,而且这种关联或联系可以作为证明案件事实存在与否的依据。
所谓证据的关联性规则,是指只有与诉讼中待证案件事实具有关联性的证据才可以采纳,一切没有
关联性的证据均不予采纳。
英美法系国家的证据法对此一般都有明确的规定。
例如,美国《联邦证据规则》第
401条规定,有关联性证据’指具有下述盖然性的证据,即:
任何一项对诉讼裁判结案有影响的事实的存在,若有此证据将比缺乏此证据是更为可能或更无可能。
”第402
条规定,除美国宪法、国会立法、本证据规则或者最高法院根据成文法授权制定的其他规则另有规定外,所有有关联性证据均可采纳。
无关联性的证据不可采纳。
”
〔3〕与美国的证据法相比,有些英美法系国家的证据法用大量篇幅对关联性问题做了集中的规定。
例如,印度《1872年证据法》的第二章一共用了51条来详细地说明具有关联性和不具有关联性的各种情况,包括自认、传闻、意见、品格等证据的关
联性问题。
〔4〕
在大陆法系国家中,有些国家的法律也明确规定了证据必须具有关联性,如意大利《刑事诉讼法》第190条第1款的规定;但是多数国家的立法对于证据的关联性问题
都没有做出明确的规定,而是由法官在具体案件的审判中自由裁量。
也许,对于这些大陆法系国家的立法者和司法者来说,证据应该具有关联性是不言而喻的事情,无须法律再用明确的语言去规定。
2.证据的合法性规则
所谓证据的合法性规则,指诉讼双方提交法庭的证据必须在证据的主体、形式、以及收集提取证据的程序和手段等方面都符合法律的有关规定,才能采纳为诉讼中的
证据。
不具备合法性的证据不得采纳。
虽然世界上很多国家都在不同程度上把合
法性作为证据采纳的标准之一,但是很少在证据法中用明确的语言做出正面的规定,
而是采用证据排除规则的方式从反面进行规定。
意大利大概是少数在法律中对证
据的合法性做出正面规定的国家之一。
其《刑事诉讼法》第190条第1款规定:
证
据必须是合法的”第191条第1款又规定:
在违反法律禁令的情况下获取的证据不得采纳。
”
英美证据学者讲述的证据有效性"或适格性"Competency)问题,其实就
包含有证据合法性的内容。
所谓证据的有效性”或适格性”就是指某证据符合有
关法律对证据的要求,适合作为该项证明活动中的证据,具有法律上的效力。
华尔兹教授在解释了证据的实质性和证明性之后进一步指出:
如果对上述两部分相关性问
题都能做出肯定的回答,那就有必要询问:
所提证据是否由于某些特殊的排除性法律规则而依然无效即不可采用。
••…一个证据可能对实质性问题具有证明性,但
仍然被某些特殊规则排除,因为这特定种类的证据被认为一般都是不可靠的(如传闻
证据);是不公正地破坏了审判程序(例如,根据某些特别规则必须事先告知对方的证据,如不在犯罪现场的证明);是过分的证明,这就是说,该证据的不公正的片面性影响已远远超过了其实际价值(例如,相关的但令人可怕的偏见性或激怒性证据,从令人极度厌恶的尸体照片到一位合格的数学专家声称被告人就是指控罪行实施人的可能性为一百万比一的证言);是与为鼓励某种关系而支持保密的政策相违背的(例如,律
师和委托人、医生和病人、丈夫和妻子之间的证言特免权);或者是违反了某些宪法
原则(例如,有关自我归罪或非法搜查的原则)。
”〔5〕
许多国家的法律还针对某些种类的证据规定了具体的合法性标准。
例如,自愿供述
规则就是英美法系国家和大陆法系国家在刑事诉讼中普遍采用的一条证据规则。
按照该规则的要求,侦查人员获取犯罪嫌疑人或被告人的供述必须遵循自愿性原则,
凡是违反被告人自由意志而获得的供述都不具有合法性,因而都不得采纳。
(二)传闻证据规则
传闻证据规则是英美法系国家最重要也最庞杂的一个证据规则。
在这个问题上,两
大法系似乎有着非常突出的差异。
其实,英美法系国家和大陆法系国家对传闻证
据”这个概念的界定就不完全相同。
按照普通法的定义,传闻证据是提供证言的人在
法庭以外所做的陈述,换言之,证人的庭外陈述”都是传闻。
例如,A亲眼看到B杀死了C,但是A没有在审判时出庭作证,而是由侦查人员在法庭上宣读了A的证言,那么
这份证言就属于传闻证据。
在大陆法系国家,传闻证据是与原生证据或原始证据相
对应的一个概念,一般被界定为经过传转等方式间接来源于案件事实的证据。
按照这种定义,上述A的书面证言并不属于传闻证据。
美国《联邦证据规则》第801条(C)款给传闻”下的定义是:
证人在审判或听证时所作的陈述以外的陈述都是传闻。
一般来说,传闻证据不具有可采性。
《联邦证据规
则》第802条规定,除本证据规则、或者最高法院根据成文法授权制定的其他规则或国会立法另有规定外,传闻不可采纳。
〔6〕
按照普通法的传统规则,证言的可靠性有三个保障要素:
第一是证人必须当庭宣誓;第二是证人进行陈述时必须直接面对裁判者;第三是证人必须接受对方的交叉询问,至少应该给对方交叉询问的机会。
因此,在审判活动中排除传闻证据的主要理由也有三个:
第一,传闻证据有误传的危险,其内容的真实性值得怀疑;第二,对方当事人无法在法庭上对传闻证据的来源进行直接的质证,因此无法保障审判的公正性和证据的可靠性;第三,如果传闻证据可以采纳,审判者将不得不面对大量既不可靠、价值也不高的证据,势必造成诉讼时间的拖延和司法资源的浪费。
排除传闻证据是英美证据法的一般规则,但是这并不等于说传闻证据在任何情况下
都是不可靠的和不应采用的。
在有些情况下,或者因为原始证据已然灭失,或者因为原始证据无法取得,传闻证据成为了证明案件事实的必要手段,所以一律排除传闻证
据显然不利于完成司法证明的任务。
因此,